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关于风险刑法的理论逻辑

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2014-06-25

(二)归责需要决定不法内涵

责任主义本身具有双层意义:一是某人在面对一个特定的事件时,如果按照规则他完全能够避免这个事件的发生,然而他却没有那样做,他就对这个事件的发生负有责任,他将被处以刑罚。二是这个惩罚必须适度,对他的制裁要与犯罪分子的责任相适应。绝不允许对一个小小的过错执行非常严厉的刑罚,尤其要反对不人道的酷刑。(24)

如何贯彻责任主义,这就涉及到不法与罪责之间的关系,并借助于客观归责理论体现出来。客观归责理论为风险刑法体系化的初步尝试,该理论尝试以客观构成要件的解释来处理刑法归责的议题:制造法所不许的风险;实现了这种风险;该风险的实现发生于构成要件效力范围之内。能够联结起这三个关键性条件的就在于风险升高理念。客观归责所称的“客观”,乃在于试图从客观构成要件的类型化,掌握行为人是否可受归责,以取代对行为人的意志与主观认识(主观归责要素)的影响力。客观归责理论(相对于传统归责理论)之独特性在于以归责理论的规范化(Normativierung)与因果关系的自然主义化并行,因果关系与归责理念正式脱钩成为各自独立的理念,而不同于传统归责理论以因果关系理论(相当因果关系)处理的倾向,即客观归责理论以(制造)法所不许的风险作为归责的前提,刑法上的归责与因果关系(Kausalitat)之间的脱钩,理论上有可能走向无因果但却需受归责的结论。(25)可见,客观归责理论为我们打开了一扇窗户,是以刑法解决风险控制的一条切实可行途径。

依照客观归责理论,只有在行为人的行为违反行为规范,对于行为客体制造了不被容许的风险,而这个风险在具体的结果中实现,且结果存在于构成要件的效力范围内时,由这个行为所引起的结果,才可以算是行为人的结果,归责给行为人,这样经验上及归责上因果关系的检验才没有问题。其一,行为制造不被容许的危险,因为降低风险的行为及被容许的风险,等于没有制造危险;其二,行为导致结果发生,重视危险与结果之间的流程正常,若不在规范保护目的的范围内,没有实现风险。但如果风险升高,就有可能实现不被容许的风险;其三,因果历程在构成要件的效力范畴内,如果结果的发生,属于参与他人故意的危险行为及专业人员的负责范围时,不能归责。(26)笔者认为,客观归责理论并非因风险刑法而形成,但却可以解释风险刑法的归责基础,因为两者在以下问题上具有共同性:归责理念的规范化,反对因果关系的自然主义倾向,并主张归责与因果关系的脱钩。尤其是这一理论重组了不法与罪责之间的分际——行为(客观不法)与行为人(主观罪责)不再截然二分,而被视为行为人意志的杰作,罪责与不法的评价客体趋同。(27)

(三)法益概念的扩张化

有学者指出,“在风险刑法中,由于不预设法益的内容,将法益由实体化转为抽象化,因而风险行为造成的是不确定范围的法益的损害,无论在客观上或主观上对于法益侵害的内容和范围都难以控制和认定,致使法益的内涵漫无边际,具有高度的不确定性。在风险刑法之下,法益的地位不仅下降,甚至有终结的危险。”(28)风险刑法是否真意味着法益保护原则的终结呢?

风险刑法以行为而不是结果为中心来思考罪责规范的设定,为了控制社会风险,惩罚被延伸到行为人的行为上,假如一个行为被证明具有造成风险的可能,就可能被刑法禁止,这带来的是法益概念的扩张,而不是法益概念的终结。正如罗克辛所指出,“刑法与法益保护的联系,并不要求只有在法益受到侵害的时候才产生刑事可罚性。只要在具体危险犯罪(例如,刑法第315c条规定的危害道路交通)中,符合刑事可罚性条件的行为构成本身具有对法益的危险就足够了,……此外,法益保护的要求,也不会因为人们强调刑法要使用其禁止性手段来保护行为的价值(如尊重生命、他人财产,等等)而放弃。只要维护行为的价值是服务于法益保护的,那么就完全是争取的。”(29)这种分析是合理的,因为刑罚评价的行为规范必须服务于法益保护:其一,对法益所造成的伤害和所带来的危险必须存在着某种从经验上可以证明的危害结果;而不是一种想象的结果。其二,正是这个相关联的行动所造成的伤害或所带来的危险在经验上可以证明的,因而具有刑法保护的必要性。(30)这都使刑法判断的本质已经有所改变:在固守结果责任和个体责任的同时,要考虑抑制危险的社会意义,以及防患于未然的风险罪刑规范建构。

值得一提的是,这种扩张恰是刑法理念转变的结果。风险刑法之所以突破实害犯的边界,将风险纳入到刑法控制的范畴,乃在于避免危险成为实害之后,给被告人、被害者乃至社会带来更为不利的后果,因此,需要把犯罪预防的关口前移。对此,德国学者通过警戒线理论对此予以论证,“‘犯罪’这个词在德语中有两种表述:Verbrechen和Delikt,从这个Verbrechen的构词就能看出来,Brechen表示折断;扯断,而前缀Ver表示行动的终结。由此可以看出,行为人把这个警戒线扯断了的活动,最终成为惩罚的事实。显然,在行为人扯断警戒线之前,要存在一个明显的警戒线,足以起到提示或警示的功效。……这种警戒线只能在行为实施之前产生。而罪责刑法在这方面做得远远不够。以致造成了被害人、犯罪人都成为受害者(因为一旦法律放纵行为危险,在危险成为现实之后,犯罪人会遭受重罚)。……为此,保障刑法应该在那些具有特定危险特性的人进入社会之前考虑到,是否对他采取了一些必要的安全保障措施,从而既保护了他本人,也保护了其他的社会成员,最终达到社会整体的安全目标。”(31)所以,在犯罪由危险变成实害或造成更大的法益侵害之前,刑法预先设置一道防护网,预防这种实害结果的发生,这正是风险刑法之功能的体现。

综上,行为、风险、归责构成了风险刑法的主题词,风险刑法以人之不法作为刑事不法的核心,以客观归责作为有责性判断的标准,是一种不同于古典刑法的新的刑法范式。随之而来的问题是:中国需要一种什么样的风险刑法呢?

三、中国需要什么样的风险刑法

刑法对社会安全与人民福祉的保障至关重要。中国目前正处于转型时期,科技的迅速发展与生产力高速增长,都使风险的释放达到了前所未有的程度,环境污染、食品安全、恐怖袭击等社会发展之阴暗面的不断暴露,也表明中国正在从“工业社会”向“风险社会”转变,因此,如何以刑法控制风险,乃是当今中国刑法学应努力探讨的时代课题。这主要涉及两个基本范畴:一是我国风险刑法的体系地位是什么;二是如何建构中国的风险刑法规范。

(一)体系地位:法系之他者抑或原则与例外

关于风险刑法在现代刑法体系中的地位,学界存在着观点分歧:一种观点认为,风险刑法与正统刑法之间是一种原则与例外的关系,这一观点承认风险刑法在刑法体系中的地位,即承认抽象危险犯、法人犯罪与客观处罚条件等的刑法体系地位,但又将其作为刑法的例外规定。(32)另一种观点则认为,风险刑法不属于刑法,而是一种行政法,甚至是民事责任法,刑法中有关风险控制的条文均不合理,应该交由行政法(包括行政刑法)或民法处理。(33)

笔者认为,将风险刑法交由行政法或民法“管辖”,并不可取。

其一,尽管意图通过其他法律来接管刑法,以完成社会风险控制的任务,都属于政策决策者精心安排的预防性措施,但这种冀望于逐步废除刑罚,进而以非刑事的预防措施和赔偿来完成社会风险控制的理想,被实践证明是不现实的,至少迄今为止,没有哪个发达国家可以在没有刑罚的社会图景中和谐发展。也因此,目前那种主张把风险刑法打人“另册”的做法开始失去“市场”,各国不仅快速扩大经济犯罪的犯罪圈,而且肯定了抽象危险犯、法人犯罪等的刑法地位,这都预示着风险刑法至少在决策层面日益受到重视并发挥着越来越重要的作用。这一趋势的出现不仅彻底颠覆了有关刑法与社会、个体之关系的传统理解,而且也导致了现代刑法如何介入并干预社会生活的重新塑造。

其二,风险刑法并不违背谦抑原则。谦抑性作为刑法的基本理念之一,已经成为刑事立法发展与刑法解释的基本原则。刑法的谦抑原则要求刑罚对人们社会生活的介入,只应控制在维护社会生存发展所必需的最低限度之内,并强调刑法的最后性。就风险控制而言,因为它不仅涉及到公共安全,而且涉及社会生存发展的基本环境,因而对社会生活影响甚大。既然如此,以刑法控制风险就不违背刑法谦抑原则。相反,如果在风险社会到来之时,刑法无所作为,这又可成为评判现代刑法缺失的一个重要维度。

其三,风险刑法是公共政策作用于刑法的必须选择。不安全的隐患无所不在,我们无法再以已经出现的危害结果为前提来构想刑法秩序,而是需要将刑法调整的关口前移,无论是不法内涵还是归责基础,都不得不以风险为标准来进行判断。以致于现如今,学界不再否认,“风险社会”的出现的确对现代法治国刑法之制度设计提出了咄咄逼人的挑战,迫使我们重新认识刑法的机能、犯罪论体系的选择、刑事政策的罪刑规范意义,以及刑法规范与案件事实之间的互动、运作机制。作为这种认识的结果,越来越多的学者认为风险刑法还是可以视为应对与合理控制风险的制度设计,风险有充分理由在风险社会中成为刑法所保护法益的一份子,风险刑法也有充分理由成为一种特殊刑法。其实,也正是风险刑法这种犯罪预防的积极化、法益保护的前置化和责任承担的集体化,注定了风险刑法作为社会控制工具的意义。

其四,把风险刑法视为刑法,符合我国刑法立法模式。中国刑法采用单一的刑法典模式,即使存在附属刑法,附属刑法之规定与刑法典也基本上保持一致,比如,中华人民共和国劳动法与刑法都规定了强迫劳动罪,但两者的构成要件完全一致。同时,我国并没有建立起完善的行政刑法,没有像日本那样制定轻犯罪法,在行政刑法的性质上也不像国外那样将其定位为行政法,而是认为属于刑法的种属。(34)因此,行政违法行为与犯罪行为之间泾渭分明,刑法以结果犯、行为犯、危险犯和举动犯等将犯罪标准固定下来,以至于各种犯罪行为(包括过失危险犯、抽象危险犯这类极为抽象的犯罪)都可以纳入到刑法典之中。这就为把风险刑法作为正统刑法的例外提供了制度空间。

当然,以刑法控制风险和风险刑法带来的危险,乃是一个硬币的两面,不少学者都指出了风险刑法的限度,比如,有学者指出,风险刑法为刑法提供的空间,仅仅是能够把风险决定看成是具体正义之处。(35)还有学者站在中间立场上认为我们不能把问题绝对化,纯粹的功能性刑法那种忽略法治国刑法的主张,以及法兰克福学派这种让刑法退出风险控制领域的主张,都是一种过于片面的立场,因而主张在重新认识因果关系问题、故意和不法意识问题、实行人和参与人以及法人责任等之后,寻找一种第三条道路,才是问题的解决之道。(36)笔者认为,这种第三条道路应该是:把风险刑法作为正统刑法的例外,并严格认定风险刑法的不法与罪责体系。

(二)具体类型:风险刑法应该包括什么

既然可以用例外方式建构风险刑法,那么我们又应采取何种方式重新建构一个“不同于正统刑法的新领域”——风险刑法呢?笔者认为,这种风险刑法大致包括以下内容:

其一,抽象危险犯与公害犯罪。何为抽象危险犯?德国学者罗克辛(Roxin)做出了合理定义,抽象危险犯是指一种典型的危险的举止行为被作为犯罪而处于刑罚之下,不需要在具体案件中出现一种危险的结果。(37)抽象危险犯通常并不引起任何实际损害,也未引起法益的具体危险,其危险为立法者所拟制。一般认为,抽象危险犯在于填补未遂犯与过失犯之间的可罚性空隙。未遂犯之刑事可罚性在主观方面上至少要求间接故意(Eventualvorsatz),故而如果相关证据不能被提供的话,因这种情况又构不成过失犯,那么刑法则会对某种危难情状没有办法追究有关人员的刑事责任。而抽象危险犯则填补了过失犯领域中的这个空隙,在这里,来自结果的刑事可罚性松动了,并且它和某个不谨慎的活动或行为联系了起来。(38)也因此,抽象危险犯之构成要件并不是用来保护法益,而应当是确保安全,因为刑法规范除了报应思想之外,还承担着预防的作用,且这种预防应该是积极的。

不难看出,风险刑法在立法模式上多采用抽象危险犯,因为就风险社会而言,把造成风险的行为纳入犯罪圈,无非是刑法对抗风险的一种条件反射或者免疫功能。但从公民自由的角度分析,抽象危险犯即使是必要的,也必须加以限制。在既追求风险的刑法控制又追求自由保障的立场上,问题会变得非常复杂,因为抽象危险犯意味着牺牲一部分人的自由来追求可能并不存在的不自由。所以,哪些犯罪可以设定抽象危险犯,就是现代刑法必须慎重思考的问题。笔者认为,我们应该将抽象危险犯局限于公害犯罪,比如,环境犯罪、食品安全犯罪等,因为无论是三鹿毒奶粉事件,还是紫金矿业的严重污染事故,抑或1955年日本的森永奶粉中毒事件,都让我们体会到公害犯罪这种人祸所带来的巨大风险。由此决定,刑法如何事前预防这些风险发生,就在民众与国家立法者之间达成了空前共识。总之,公害犯罪危害严重,事前预防必不可少,而抽象危险犯能够满足积极预防公害犯罪的需要,因而是公害犯罪中应该重视的犯罪模式。

其二,刑事连带责任与共同过失犯罪。刑事连带责任是与个体责任对应的集体责任,主要适用于共同犯罪。共同犯罪意味着参与犯罪的行为人或共同负有某种义务的人共同对某种危害结果或结果的危险负责,它包含着共同故意犯罪与共同过失犯罪,前者是两人以上共同故意犯罪,后者是两人以上对某种危害结果或结果危险负有防止发生的义务,但没有履行这种义务而发生危害结果或结果危险。刑法学理论长期认为,人之所以能够进行选择并承担相应的责任,主要在于人的意志自由。因此,刑法学意义上人的责任范围和责任限度是与人类的意志自由选择能力紧密相连的,由此决定,现代刑法学即使承认共同犯罪,也应该将其限定在共同故意犯罪之列。

笔者认为,这值得商榷,因为在风险社会之下,人类理性的有限性尤为突出,人们的预见能力变得极为有限,人类的行动常常导致无法控制的结果。(39)为了控制社会风险,现代法律基本上以肇事者原则(Verursacherprinzip)作为法学中分配与界定责任负担的基本原则,其基本意义是:引起特定后果的行为,只要是经由一个特定的行为主体所引发(verursachen;Verursachung),该后果则应作为行为人所惹起的行为,而归于某行为人,并科以行为人为结果负责(verantwortlich;zustandig)。藉由肇事者原则,归责不再是对集体归责,而是对于特定的行为人做归责,因果关系的建立抑或客观归责理论,即为确立该特定受归责对象的过程。(40)这就不仅蕴含着共同故意犯罪的正当性,而且为共同过失犯罪提供了依据。其实,无论是上海“11.15”特别重大火灾事故,抑或央视失火案,都有多人被追究刑事责任,而这些被告人都共同对火灾所造成的严重后果负责,因而又都属于共同过失犯罪。也因此,我们并不能否定共同过失犯罪之存在,而且需要立足于刑事集体责任,正确划定共同过失犯罪的主体范围及其责任承担范围。

其三,监督过失与责任事故犯罪。一般认为,监督过失是指负有监督义务的人,对于被监督人的过失行为,在监督上有疏失或懈怠,以致侵害他人法益,而应负刑事上的过失责任。(41)从本质上分析,监督过失存在于具有隶属关系的监督者与被监督者之间,是监督者对被监督者所实施之故意或过失之行为所承担的刑事过失责任。(42)随着风险社会的到来,国家的监督与管理职能逐步扩大,这在诸如食品安全、环境保护、危险品管理、建筑标准、医疗等相关规范中皆有所体现。德国学者指出,过失犯和风险刑法则是相联系的,因为过失犯是希望保护以违反注意义务(sorgfalts Pffichtwidriges),更确切地说是危险行为的方式威胁下的法益。(43)以往,风险的发生基于一种简单的因果关系,有时还是那种线性的因果关系,即使要追究过失犯罪者的刑事责任,行为与结果之间的因果链条也较易得到证明。而在当代,风险已然变成一种更为复杂的因果关系了,有时候甚至还是一种开放性的因果关系,多因一果成为普遍现象,从而使监督者与被监督者的过失之间复杂勾连在一起,事实上的因果判断存在难题。

也因此,监督过失被学者们提出,并得到普遍认同,正如我国学者所指出,“如果监督者、管理者违背监督和管理职责的行为制造了不被允许的危险,并且该危险不被阻断地在法益侵害结果中实现,那么,监督者、管理者就应该对所发生之法益侵害结果承担过失责任,尽管该侵害结果不是或者往往不是由监督或者管理上的过失行为直接造成的。”(44)在风险社会中,监督过失的成立范围相当富有争议。笔者无心纠缠于这种论争,只是认为,监督过失对于责任事故类犯罪有扩大适用的必要,因为风险社会意味着风险与发展同在,如果在经济发展中公民与法人等主体缺乏责任意识,往往会造成重大责任事故,“7.23”高铁追尾事故即是明证。为了避免此类事故发生,我国相关的行政、经济等方面的法律、法规基本上实现了安全生产、运营的双重责任主体:一是直接责任人员所承担操作安全责任,二是直接主管人员与行政管理人员的管理与监督责任。从而以两者的同步规范,预防责任事故发生。由于其他法律构筑的防线不断失守,因此,刑法对此也不能缺席,需要刑法努力去做的乃是:立足于监督过失理论,正确界定责任事故犯罪的主体范围,要把对危害结果发生具有重要作用的人均纳入到本罪的主体范围内,并在立法上避免出现“头部无罪而手脚有罪”的不合理现象。

其四,过失危险犯与常发型过失犯罪。在风险社会之下,过失危险犯日渐受到重视,它是指以行为人过失实施的严重危险行为造成危害结果的危险作为犯罪成立标准的犯罪。作为危险犯的过失形态,过失危险犯具有以下两个特征:一是在主观上表现为过失,即行为人应当预见自己的行为可能发生严重危险结果,而由于疏忽没有预见。二是在客观上因行为人的过失行为导致了法律规定的发生严重危害结果的危险。过失危险犯作为过失犯罪的种属,其特殊之处在于,以特定危险的出现作为犯罪成立的必要条件,而这种“危险”在规范方面相当于普通过失犯罪中的危害结果,即结果犯所预期之结果,(45)或者说是一种接近危害结果的表现形态。随着风险社会的到来,过失犯罪的危害亦水涨船高,无论在数量上,还是在危害程度上都日趋严重。

面对这一现实,不少国家刑法肯定了过失危险犯在预防实害性过失犯罪中的积极价值,如德国刑法第310条a项、印度刑法第336条、瑞士刑法典第225条等,都对过失危险犯做出了规定。从理论上来看,尽管过失危险犯目前界备受争议,但是学者们较为一致的观点是:为有效减少业务过失犯罪给公众和社会带来的严重危害,应当对该类犯罪从事后制裁转向事前预防,体现在刑法中,就是应当增加关于业务过失危险犯的规定户‘)问题只在于,过失危险犯的存在范围是什么?笔者认为,过失危险犯之立法正当性值得肯定,毕竟,如果对过失危害只在重大惨剧发生后才动用刑法,这显然是不够的。但是,过失危险犯并没有普遍适用的必要,应该将其局限于常发型的过失类犯罪(如重大责任事故罪、重大飞行安全事故罪等),并且只能从保护极其重要法益的角度,有选择性地将某些过失危险行为犯罪化(比如矿难、化工厂爆炸等)。

在当代,尽管人们拒绝刑法以专制主义时代那种暴力镇压的“刀把子”形象出现,但却又期望刑法在控制社会风险上能够有所担当,这确实令风险刑法备受争议。其实,以刑法手段控制风险也在于为大多数人谋取幸福,因而能够取得大多数民众的同意。但是又不得不指出,基于这种同意而做出的公共选择本身依然充满着风险——一种基于多数人意志把他人作为手段,以实现某种目的(甚至是不确定目的)的风险。然而,这种争议或担忧又不能排除当代风险刑法的理论价值:风险社会的出现的确对现代刑法图景提出了挑战,这迫使我们重新认识正统刑法理论的局限及其突破点、不法与归责标准的内部规则与功能取向、公共选择的刑法意义和影响,进而,回应中国刑法应该何去何从。也许在此时,我们更应该谨记洛克辛的教诲:“在运用刑法与风险作斗争时,必须保护法益关系和其他法治国的归责原则。在无法做到这一点的地方,刑法的干预就必须停止。”(47)

【注释与参考文献】

⑴参见劳东燕:《公共政策与风险社会的刑法》,《中国社会科学》2007年第3期,第126—139页。

⑵参见陈兴良:《“风险刑法”与刑法风险:双重视角的考察》,《法商研究》2011年第4期,第11—15页;于志刚:《“风险刑法”不可行》,《法商研究》2011年第4期,第33—36页。

⑶参见陈晓明:《风险社会之刑法应对》,《法学研究》2009年第6期,第52—64页;程岩:《风险规制的刑法理性重构——以风险社会理论为基础》,《中外法学》2011年第1期,第111—125页。

⑷Ulrich Beck.Risk Society:Towards a New Modernity.London:Sage Publications,1992,p.20.

⑸Anthony Giddens.Runaway World:How Globalization Is Reshaping Our Lives.New York:Routledge Press,2000,p.45.

⑹See SheldonKrimsky,Dominic Golding(eds.).Social Theories of Risk.London:Greenwood Press,1992,p.129.

⑺参见[德]贝克、邓正来、沈国麟:《风险社会与中国——与德国社会学家乌尔里希·贝克的对话》,《社会学研究》2010年第5期,第216—217页。

⑻[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,第35页。

⑼参见姜 涛:《风险社会之下经济刑法的基本转型》,《现代法学》2010年第4期,第87—95页;欧阳恩钱:《风险社会、生态文明与经济法哲学基础拓新》,《当代法学》2012年第3期,第87—94页。

⑽Vgl Beck,Risikogesellschaft,Auf dem Weg in eine andere Modeme.,Frankfurt&M,:Suhrkamp,1986,S.25,

⑾Vgl Hans Jonas,Das Prinzip Verantwortung—Versuch einer Ethik für die technologische Zivilization.,Frankfurt/Main,1984,S.64—65.

⑿参见前引⑺,[德]贝克、邓正来、沈国麟文,第212页。

⒀vgl Jescheck/Weigend,Lehrbuch des Strafrechts.Allgemeiner Teil,6.Aufl.,Duncker&Humblot,1996.S.47.

⒁参见冯军:《刑法中的责任原则——兼与张明楷教授商榷》,《中外法学》2012年第1期,第49—51页。

⒂参见[德]Jokobs:《罪责原则》,许玉秀译,(台湾地区)《刑事法杂志》1995年第2期,第45—68页。

⒃参见前引⑼,姜 涛文,第87、95页。

⒄[德]乌尔斯·金德霍伊泽尔:《安全刑法:风险社会的刑法危险》,《马克思主义与现实》2005年第3期,第38—39页。

⒅转引自林东茂:《危险犯与经济刑法》,台湾五南图书出版公司1996年版,第15页。

⒆参见王皇玉:《论贩卖毒品罪》,(台湾地区)《政大法学评论》2005年第84期,第254页。

⒇其实,Jakobs通常称呼其理论为功能主义(Funktionalismus)刑法理论,规范主义(Normativismus)反而不被他使用,而规范主义往往是对Jakobs刑法理论的称呼。

(21)Vgl Hans Welzel,Das Deutsche Strafrecht,9.Aufll.,Berlin,1965,S.2.

(22)见前引(21),S.3.

(23)参见前引⒁,冯军文,第51页。

(24)参见薛晓源、刘国良:《法治时代的危险、风险与和谐——德国著名法学家、波恩大学法学院院长乌·金德霍伊泽尔教授访谈录》,《马克思主义与现实》2005年第3期,第34页。

(25)参见林宗翰:《风险与功能——风险刑法的理论基础》,台湾大学2006年硕士学位论文,第20—22页。

(26)参见张丽卿:《客观归责理论对台湾地区实务判断因果关系的影响——以台湾地区“最高法院”96年台上字第5992号判决为例》,《北方法学》2009年第5期,第18—22页;林东茂:《刑法综览》,台湾一品文化出版社2009年版,第98页。

(27)参见前引(25),林宗翰文,第30—31页。

(28)前引⑶,陈晓明文,第56页。

(29)[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第1卷),王世洲译,法律出版社2005年版,第18页。

(30)参见前引⒄,[德]乌尔斯·金德霍伊泽尔文,第40页。

(31)参见前引(24),薛晓源、刘国良文,第34—35页。

(32)参见前引⑴,劳东燕文,第139页。

(33)Vgl W.Hassemer,Kennzeichen und Krisen des Modemen Strafrechts,ZRP,1992,S,382;P.A.Albrecht,Erosionen des rechtsstaatlichen Strafrechts,Krity,1993,S.163,180.

(34)参见张明楷:《行政刑法辨析》,《中国社会科学》1995年第3期,第111—114页。

(35)Vgl Cornelius Prittwitz,Strafrecht und Risiko:Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft,Vittorio Klostermann,1993,S.384.

(36)Vgl Stratenwerth,Zukunftssicherung mit den Mitteln des Strafrechts,ZStW105,1993,S.679.

(37)前引(29),[德]克劳斯·罗克辛书,第378页。

(38)参见[德]约克·艾斯勒:《抽象危险犯的基础和边界》,蔡桂生译,《刑法论丛》2008年第2卷,第337页。

(39)参见刘婧:《风险社会与责任伦理》,《道德与文明》2004年第6期,第37页。

(40)参见[德]卢曼:《生态沟通》,汤志杰、鲁贵显译,台北桂冠图书公司2001年版,第16页。

(41)参见谭淦:《监督过失的一般形态研究》,《政法论坛》2012年第1期,第175—178页。

(42)参见廖正豪:《过失犯论》,三民书局1993年版,第225页。

(43)参见前引(38),[德]约克·艾斯勒文,第337页。

(44)吕英杰:《监督过失的客观归责》,《清华法学》2008年第4期,第123页。

(45)参见陈朴生:《刑法专题研究》,三民书局1983年版,第41页。

(46)参见赵秉志、李慧织:《业务过失犯罪处罚问题研究》,《当代法学》2009年第1期,第81页。

(47)前引(29),[德]克劳斯·罗克辛书,第19页。

以上是关于风险刑法的理论逻辑,以供参考学习。

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